Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Виды обязательств в гражданском праве






Общие положения об обязательствах содержатся в ст.ст. 307-453 ГК РФ. Отдельные виды обязательств предусмотрены Частью второй ГК РФ. К ним относятся: договорные обязательства; обязательства, возникающие из односторонних действий; обязательства вследствие причинения вреда; обязательства вследствие неосновательного обогащения (ст. ст. 454-1109 ГК РФ).

Несмотря на отсутствие в российском законодательстве дуализма частного права, законодатель в ГК РФ дифференцирует обязательства с участием предпринимателей и лиц, не занимающихся предпринимательской деятельности. Например,

- по общему правилу, согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Однако односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства;

- согласно ст. 315 ГК РФ, должник вправе исполнить обязательство до срока, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или условиями обязательства либо не вытекает из его существа. Однако досрочное исполнение обязательств, связанных с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, допускается только в случаях, когда возможность исполнить обязательство до срока предусмотрена законом, иными правовыми актами или условиями обязательства либо вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства;

- согласно ст. 401 ГК РФ, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Однако, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств и др.

Обязательственное правоотношение - это гражданское имущественное правоотношение в силу которого одно лицо (должник) обязан совершить в пользу другого лица(кредитора) определенные действия(передать имущество, уплатить деньги), либо воздержаться от определенного действия, а другая сторона(кредитор)имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 ГК РФ).

Признаки обязательственных правоотношений. Во-первых, обязательство выражает не прямое отношение субъектов к вещам как вещное правоотношение, а характеризует возникающие на этой основе, т.е на основе вещных правоотношений, отношения между субъектами по поводу действий этих лиц в отношении этого имущества.

Во-вторых, обязательство не создает, в отличие от вещного права, прав и обязанностей для лиц не участвующих в нем.

В-третьих, обязательство всегда является относительным правоотношением, поскольку в обязательственном правоотношении заранее определен субъектный состав, где праву одного лица корреспондирует обязанность другого.

В-четвертых, на обязанную сторону в обязательственных правоотношениях всегда возлагается обязанность совершить определенные действия, а на управомоченную - требовать их совершения. Управомоченная сторона вправе требовать от обязанных лиц воздержаться от совершения определенных действий. Причем в обязательственных правоотношениях одна сторона может выступать одновременно и в качестве должника и в качестве кредитора, но только в том, что обязано сделать в пользу другой стороны и того что имеет право от нее требовать, например, покупатель является и должником в части того, что обязана оплатить товар, и кредитором – в том, что имеет право требовать передачи вещи.

Структура обязательственных правоотношений:

1) Субъекты хозяйственного обязательственного правоотношения: кредитор -лицо, которое управомочено требовать совершение определенного действия; должник - лицо, которое обязано совершить определенное действие либо отказаться от его выполнения; третье лицо - это лицо, в пользу которого исполняется обязательство должником, например, грузополучатель в договоре перевозки груза.

В обязательственном правоотношении как на стороне кредитора, так на стороне должника, а так же и на обеих сторонах могут участвовать несколько лиц. Такая ситуация именуется множественностью лиц в обязательстве. На стороне кредитора – множественность именуется активной, на стороне должника – пассивной, на обеих – смешанной. Множественность лиц на стороне кредитора может быть солидарной и долевой. Пассивная множественность может быть: солидарной, долевой, субсидиарной. В последнем случае она рассматривается в качестве гражданско-правовой ответственности должника.

В долевом активном обязательстве каждый кредитор вправе требовать исполнения обязательства в определенной доле, а каждый должник долевом пассивном обязательстве обязан исполнить обязательства в определенной доле. Доли предполагаются равными, поскольку из закона, иных правовых актов или условий обязательства не вытекает иное (ст. 321 ГК РФ).

Суть солидарного обязательства, заключается в том, что до тех пор, пока не будет исполнено обязательства, любой из солидарных должников считается обязанным его исполнить, соответственно любой из солидарных кредиторов вправе требовать исполнения от должника в полном объеме. Солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства. Обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких кредиторов в таком обязательстве, являются солидарными, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено иное (ст. 322 ГК РФ).

При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников.

Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.

Исполнение обязательства одним лицом прекращает обязательство перед кредитором, после чего возникают обязательства между должником и содолжниками, поскольку должник, исполнивший обязательства становится кредитором. Это называется регрессным требованием. Должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого. Неуплаченное одним из солидарных должников должнику, исполнившему солидарную обязанность, падает в равной доле на этого должника и на остальных должников.

Суть субсидиарное обязательства, которое может возникнуть только при пассивной множественности, заключается в том, что прежде чем предъявить требование к субсидиарному должнику, необходимо предъявить требования к основному.

2) Объект обязательственного хозяйственного правоотношения. Таким объектамиявляются действия (бездействия) должников. Вместе с тем в ряде обязательственных правоотношений юридическое значение имеет и результат таких действий, например, вещь, создаваемая в результате договора подряда (предмет обязательства).

3) Содержание обязательственных хозяйственных правоотношений. Содержание обязательств предпринимателей образуют взаимные корреспондирующие права и обязанности кредитора и должника. Такая взаимосвязь субъективных прав и обязанностей сторон составляет суть сложного (двустороннего, взаимного, встречного обязательства). Таковыми являются большинство обязательств (купля-продажа, аренда, подряд, страхование и др.). Незначительную группу обязательств составляют простые (односторонние обязательства), в которых одна сторона (кредитор) имеет право лишь требовать от стороны определенного поведения, а другая сторона несет только обязанность (займ).

Обязательства в сфере предпринимательства можно классифицировать в зависимости от оснований их возникновения: договорные обязательства – обязательства, возникающие на основе договора; внедоговорные обязательства - обязательственные отношения, возникающие вследствие неосновательное обогащение, причинение вреда, односторонних действий.

В зависимости от вида правового поведения участников обязательственного хозяйственного правоотношения: регулятивные, возникающие в сфере правомерного поведения хозяйствующих субъектов (например, в случае надлежащего исполнения сторонами договорных обязательств); охранительные, возникающие в связи с причинением физического, морального, имущественного вреда охраняемым законом материальным и нематериальным благам хозяйствующих субъектов.

Обязательства в сфере предпринимательской деятельности должны исполняться надлежащим образом. Общие положения об исполнении гражданско-правовых обязательств содержатся в ст. ст. 309-328 ГК РФ. Под исполнением обязательств понимается совершение действий составляющих объект обязательства.

Принципы исполнения обязательств. Во-первых, обязательства должны быть использованы надлежащим образом. Надлежащее исполнение обязательств предполагает исполнение обязательства должником в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и условиями обязательства относительно юридически значимых обстоятельств обязательственного правоотношения (требования к субъектам, к сроку исполнения, месту, предмету, способу исполнения и др.)

Так, хозяйственное обязательство должно исполняться надлежащими субъектами. По общему правилуобязательство исполняется сторонами обязательственного правоотношения - должником и кредитором. Согласно ст. 312 ГК РФ, должник вправе при исполнении обязательства потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им на это лицом, и несет риск последствий непредъявления такого требования, если иное не предусмотрено соглашением сторон и не вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства. Вместе с тем, в обязательстве могут принимать участия третьи лица, в пользу которых исполняется обязательство: 1) кредитор может переадресовать принятие исполнения 3-му лицу, которое принимает исполнение от имени кредитора либо обязательство исполняется в пользу 3-его лица, когда в договоре сторонами предусмотрено, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному в договоре 3-му лицу. Причем такое лицо имеет право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу, то есть от собственного имени, а не от имени кредитора и в свою пользу, а не в пользу кредитора ( ст. 430 ГК РФ ). Во-вторых, должник может возложить исполнение обязательства на 3-е лицо, если из закона или обязательства не вытекает обязанность исполнить должником обязательство лично (ст. 313 ГК РФ). Так, согласно п. 1 ст. 706 ГК РФ, если из договора или закона не вытекает обязанность подрядчика выполнить работу лично, подрядчик имеет право привлечь к исполнению своих обязанностей 3-х лиц. В-третьих, 3-е лицо может исполнить обязательство независимо от воли должника, а иного и вопреки этой воли при наличии опасности утраты этим лицом права на имущество должника.

По общему правилу должник обязан передать ту вещь, выполнить ту работу, или указать ту услугу, по поводу которой это обязательство возникло (надлежащий предмет исполнения). Вместе с тем законодатель предусматривает возможность: выбора предмета исполнения должником в альтернативных обязательствах и право замены предмета исполнения должником обязательства (факультативное обязательство)

Обязательство должно исполнятся в надлежащем месте. Место исполнения обязательства – географический пункт, в котором должник обязан исполнить обязательство.

Если место исполнения не определено законом, иными правовыми актами или договором, не явствует из обычаев делового оборота или существа обязательства, исполнение должно быть произведено:

по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или другое недвижимое имущество - в месте нахождения имущества;

по обязательству передать товар или иное имущество, предусматривающему его перевозку, - в месте сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору;

по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество - в месте изготовления или хранения имущества, если это место было известно кредитору в момент возникновения обязательства;

по денежному обязательству - в месте жительства кредитора в момент возникновения обязательства, а если кредитором является юридическое лицо - в месте его нахождения в момент возникновения обязательства; если кредитор к моменту исполнения обязательства изменил место жительства или место нахождения и известил об этом должника - в новом месте жительства или нахождения кредитора с отнесением на счет кредитора расходов, связанных с переменой места исполнения;

по всем другим обязательствам - в месте жительства должника, а если должником является юридическое лицо - в месте его нахождения 9ч. 3 ст. 316 ГК РФ).

Во-вторых, принцип реального исполнения, в соответствии с которым обязательства должны быть использованы в натуре. Это означает что должник обязан совершить только те действия, которые составляют объект обязательства. Однако в силу п.2 ст.396 ГК РФ, если должник не исполняет свое обязательство, но возмещает убытки и уплачивает неустойку, он освобождается от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено в законе или договоре. В-третьих, недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства и одностороннего изменения его условий (принцип стабильности обязательства). Однако такой отказ допускается только в случаях предусмотренных законом, например в соответствии со ст. 517 ГК РФ, заказчик по договору подряда может в любое время отказаться от исполнения договора, выплатив при этом подрядчику часть установлено цены пропорциональной части работы, а так же возместив убытки в пределах разницы между ценой определенной за всю работу и ценой выплаченной за уже выполненную работу. Исключение: если обязательство связанно с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, как уже отмечалось ранее, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение допускается, если это специально предусмотрено соглашением между ними.

В целях обеспечения надлежащего исполнения хозяйственных обязательств стороны могут предусмотреть специальные средства, стимулирующие должника выполнять обязательства надлежащим образом.

Обеспечение исполнения обязательства – это использование предусмотренных законом или договором обеспечительных мер имущественного характера, существующих в виде акцессорных или дополнительных обязательств, стимулирующих должника к исполнению обязательства и (или) иным образом гарантирующих защиту имущественного интереса кредитора в случае неисправности должника.

Признаки обеспечительных мер. Во-первых, существование акцессорных (дополнительных, обеспечительных) обязательств, призвано стимулировать должника к надлежащему исполнению основного обязательства. Во-вторых, обеспечение исполнения основного обязательства предопределяет возникновение обязательственного дополнительного (акцессорного) обязательства между должником и кредитором по отношению к главному обязательству. В-третьих, акцессорные обязательства носят производный характер по отношению к основному обязательству. Это означает, они существовать самостоятельно вне основного обязательства не могут, кроме банковской гарантии. В-четвертых, акцессорные обязательства зависимо от основного обязательства. Так, недействительность основного обязательства влечет недействительность и дополнительного, но недействительность дополнительного обязательства не влечет недействительность основного обязательства. В-пятых, установление любого способа обеспечения исполнения обязательств означает возможность наступления для должника имущественных неблагоприятных последствий. В-шестых, возможность реализации дополнительного обязательства обусловлено неисправностью должника. Это означает, что акцессорное обязательство будет реализовано только в случае, если должник не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязательство. В случае надлежащего исполнения обязательства акцессорное обязательство не возникает.

ГК РФ содержит примерный перечень способов обеспечения исполнения обязательств. Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором (п. 1 ст. 329 ГК РФ).

Применить указанные способы обеспечения исполнения обязательств можно в отношении любого гражданско-правового договора. Например, согласно ст. 6 ФЗ РФ от 3 декабря 2011 года № 380 «О хозяйственных партнерствах», участники партнерства и иные лица, не являющиеся его участниками, вправе заключить соглашение об управлении партнерством. Соглашение об управлении партнерством может предусматривать способы обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из такого соглашения, и меры гражданско-правовой ответственности, в том числе возмещение причиненных нарушением такого соглашения убытков, взыскание неустойки (штрафа, пеней), выплату компенсации (твердой денежной суммы или суммы, подлежащей определению в порядке, указанном в соглашении об управлении партнерством) или применение иных мер ответственности в связи с нарушением такого соглашения (ч. 8 ст. 6 указанного закона).

Одним из самых распространенных способов обеспечения исполнения обязательств и одновременно мерой ответственности является неустойка. Достоинство неустойки состоит в простоте и удобстве ее оформления: соглашение о неустойке заключается в простой письменной форме (ст. 331 ГК РФ). Кроме того, по требованию о взыскании неустойки кредитор не обязан доказывать размер своих убытков (п. 1 ст. 330 ГК РФ). Недостатком неустойки является возможность ее уменьшения судом в случае, если заявленная к взысканию сумма явно несоразмерна последствиям нарушенного обязательства (ст. 333 ГК РФ). Неустойка в силу своей правовой природы носит компенсационный характер и не может являться средством извлечения прибыли и обогащения со стороны кредитора[3].

Неустойка (ст.330 ГК РФ) – это определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан оплатить кредитору в случае неисправности должника.

В зависимости от основания возникновения неустойка бывает: а) законная – это неустойка, которая определяется законом независимо от того, предусмотренная ли обязанность её уплаты соглашением сторон. Размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если законе не запрещает это (п.2 ст.332 ГК РФ). В этом случае её именуют смешанной; б) договорная – устанавливается соглашением сторон.

В зависимости от методов её исчисления оно может быть: неустойка в узком смысле, штраф, пеня. Неустойка в узком смысле и штраф определяются в процентном отношении либо в твердой денежной сумме. Так, согласно ст. 110 ФЗ РФ от 10 января 2003 года N 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта», за задержку отправления поезда или за опоздание поезда на железнодорожную станцию назначения, за исключением перевозок в пригородном сообщении, перевозчик уплачивает пассажиру штраф в размере трех процентов стоимости проезда за каждый час задержки, но не более чем в размере стоимости проезда, если не докажет, что задержка или опоздание поезда произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, устранения угрожающей жизни или здоровью пассажира неисправности транспортных средств, возникшей не по вине перевозчика, или иных не зависящих от перевозчика обстоятельств.

Пеня представляет собой денежную сумму, которую должник обязан уплатить за каждый день просрочки. Согласно ст. 97 Устава железнодорожного транспорта, за просрочку доставки грузов или не принадлежащих перевозчику порожних вагонов, контейнеров перевозчик (при перевозках в прямом смешанном сообщении - перевозчик соответствующего вида транспорта, выдавший груз) уплачивает пени в размере девяти процентов платы за перевозку грузов, доставку каждого порожнего вагона, контейнера за каждые сутки просрочки (неполные сутки считаются за полные), но не более чем в размере платы за перевозку данных грузов, доставку каждого порожнего вагона, контейнера, если не докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы.

В зависимости от соотношения неустойки и убытков выделяют: зачетную неустойку, исключительную неустойку, штрафную неустойку, альтернативную неустойку. По общему правилу, если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой (абз. 1 ч. 1 ст. 394 ГК РФ). Однако законом лио соглашением сторон может быть предусмотрено, что взыскивается только неустойка, но не убытки (исключительная неустойка), убытки возмещаются сверх неустойки (штрафная неустойка), взыскиваются либо убытки либо неустойка (альтернативная неустойка).

Порядок выплаты неустойки. Неустойка выплачивается как в добровольном, так и в принудительном порядке. В случае взыскания неустойки в судебном порядке. Суд должен руководствоваться следующими правилами. Во-первых, взыскивается неустойка независимо от того, понес ли кредитор убытки или нет. Иными словами основанием привлечения к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания неустойки является факт неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств. Во-вторых, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, кредитор не вправе требовать уплаты неустойки. В-третьих, суд вправе, но не обязан уменьшить неустойку, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства (ст. 333 ГК РФ). При оценке таких последствий судом могут приниматься во внимание в том числе обстоятельства, не имеющие прямого отношения к последствиям нарушения обязательства (цена товаров, работ, услуг; сумма договора и т.п.). Об этом говорится в п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 8 от 1 июля 1996 г. " О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации". Возможность по решению суда уменьшить размер неустойки призвана гарантировать баланс имущественных прав и интересов сторон договора, соблюдение их конституционных прав, что не исключает несение должником бремени негативных последствий неисполнения денежного обязательства[4].

Залог – это правоотношение, в силу которого кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодатель).

Участники залогового правоотношения: залогодатель – лицо, которое передает имущество в залог (им может быть должник по основному обязательству либо 3-е лицо), з алогодержатель – лицо, которому в залог передается имущество (кредитор по основному обязательству).

Признаки залоговых отношений: а) право залога является вещным правом, т.к. представляет собой право на чужое имущество; б) залог производен и зависим от основного обязательства. Производность заключается в том, что без основного обязательства залог возникнуть не может. Зависимость проявляется в том, что недействительность основного обязательства влечет недействительность залогового, но недействительность залогового не влечет недействительность основного. Кроме того, форма залогового обязательства должна соответствовать форме основного обязательства. При прекращении основного обязательства прекращается и залоговое обязательство; в) право залога следует за вещью, т.е. переход права собственности или права хозяйственного ведения от залогодателя к другом лицу залоговое обязательство не прекращает.

Основание возникновения права залога.

- договор ( п.3 ст.334 ГК РФ). В договоре о залоге должны быть указаны предмет залога и его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. В нем должно также содержаться указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество. Он заключается в письменной форме. Стороны могут предусмотреть в договоре о залоге условия о порядке реализации по решению суда заложенного имущества и (или) о возможности обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.

Договор о залоге движимого имущества или прав на имущество в обеспечение обязательств по договору, который должен быть нотариально удостоверен, подлежит нотариальному удостоверению. Договор об ипотеке заключается путем составления одного документа, подписанного сторонами, и должен быть зарегистрирован в порядке, установленном для регистрации сделок с соответствующим имуществом. Договор, влекущий за собой возникновение ипотеки в силу закона и содержащий условие об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке, должен заключаться путем составления одного документа, подписанного сторонами (ст. 339 ГК РФ;

- закон, в котором предусмотрено, какое имущество и для обеспечения какого обязательства имущество признается находящимся в залоге (например, по договору купли-продажи: вещь считается находящейся в залоге и продавца до тех пор, пока должник (покупатель) не исполнит обязательства по ее оплате).

В залог могут передаваться (предмет залога): вещи, не изъятые из гражданского оборота, имущественные права. Так, ст. 22 ФЗ РФ от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ, участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества или, если это не запрещено уставом общества, с согласия общего собрания участников общества третьему лицу. Решение общего собрания участников общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащих участнику общества, принимается большинством голосов всех участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается. Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Не допускается передача в залог прав требований, неразрывно связанных с личностью кредитора (требование об алиментах, о возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью и т.д.) (ст. 336 ГК РФ).

Виды залога.

А) залог без передачи имущества. Заложенное имущество остается у залогодателя, если иное не предусмотрено договором. Имущество, на которое установлена ипотека, а также заложенные товары в обороте не передаются залогодержателю. (п.1 ст.338 ГК РФ);

Согласно ст. 346 ГК РФ, залогодатель вправе, если иное не предусмотрено договором и не вытекает из существа залога, пользоваться предметом залога в соответствии с его назначением, в том числе извлекать из него плоды и доходы.

Предмет залога может быть оставлен у залогодателя с лишением его возможности пользоваться и распоряжаться своим имуществом. В этом случае имущество находится под замком или печатью залогодержателя. На него устанавливаются знаки, свидетельствующие о том, что он находится в залоге. Такой залог называется твёрдым залогом.

Б) залог с передачей заложенного имущества залогодержателю. При залоге имущественного права, удостоверенного ценной бумагой, она передается залогодержателю либо в депозит нотариуса, если договором не предусмотрено иное (п. 3 ст. 338 ГК РФ).

Кроме указанных видов залога законодатель предусматривает и иные виды залога:

· залог прав,

· залог товаров в обороте. Под залогом товаров в обороте понимается – залог товаров с оставлением их у залогодателя и предоставлением ему права изменять состав имущества, например сырья, материалов, готовой продукции, при условии, что их стоимость не становиться меньше, указанной в договоре о залоге (п.1 ст.357 ГК РФ);

· залог вещей в ломбарде (ст. 358 ГК РФ);

· недвижимости (ипотека). Согласно ст. 5 ФЗ РФ от 16 июля 1998 года № 102, предметом ипотеки может быть недвижимое имущество, указанное в пункте 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, права на которое зарегистрированы в порядке, установленном для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в том числе: 1) земельные участки, за исключением земельных участков, указанных в ст. 63 закона об ипотеке; 2) предприятия, а также здания, сооружения и иное недвижимое имущество, используемое в предпринимательской деятельности; 3) жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из одной или нескольких изолированных комнат; 4) дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского назначения; 5) воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты.

Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя (кредитора) может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства (ч. 1 ст. 348 ГК РФ). Обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется по решению суда, если соглашением залогодателя и залогодержателя не предусмотрено обращение взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.

Взыскание на предмет залога может быть обращено только по решению суда в случаях, если:

1) предметом залога является жилое помещение, принадлежащее на праве собственности физическому лицу;

2) предметом залога является имущество, имеющее значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества;

3) залогодатель - физическое лицо в установленном порядке признано безвестно отсутствующим;

4) заложенное имущество является предметом предшествующего и последующего залогов, при которых применяются разный порядок обращения взыскания на предмет залога или разные способы реализации заложенного имущества;

5) имущество заложено в обеспечение исполнения разных обязательств нескольким созалогодержателям. Законом могут быть предусмотрены иные случаи, при которых обращение взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке не допускается (ч.ч. 1, 3, 4 ст. 349 ГК РФ).

Удержание. В силу удержания как способа обеспечения исполнения обязательств, согласно ст. 359 ГК РФ, кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.

Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования хотя и не связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков, но возникшие из обязательства, стороны которого действуют как предприниматели[5].

Поручительство. Поручительством признается обязательство, возникающее на основе договора поручительства, в силу которого одна сторона (поручитель) обязывается перед кредитором другого лица (должника) отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части Поручительством обеспечиваются обычно денежные обязательства, прежде всего возникающие на основании договоров займа и кредитных договоров (ст. 361 ГК РФ). Иногда поручительством обеспечивается обязанность покупателя по договору купли-продажи по уплате покупной цены, обязанность заказчика по договору подряда оплатить результат работы и т.д.

По своей правовой природе конструкция договора поручительства сходна с конструкцией сделки, совершенной под отлагательным условием (ст. 157 ГК). Если должник по основному обязательству исполнит свои обязанности надлежащим образом, то у поручителя и кредитора не возникает прав и обязанностей. Если же основное обязательство должником не исполняется либо исполняется ненадлежащим образом, то у кредитора появляется право требовать от поручителя уплаты денег.

Сторонами договора поручительства являются одна из сторон основного обязательства (кредитор) и поручитель. Должник в этом договоре не участвует, хотя заключение договора поручительства (по требованию кредитора), как правило, организует именно он.

При заключении договоров поручительства следует иметь в виду особенности правового положения отдельных видов юридических лиц, компетенции органов юридического лица и т.д. Так, в соответствии со ст. 18 Федерального закона " О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" государственное или муниципальное предприятие не вправе без согласия собственника совершать сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий и т.п. Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ " Об акционерных обществах" (ст. ст. 78 - 79) и от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ " Об обществах с ограниченной ответственностью" (ст. 46) установлен особый порядок принятия решений о совершении крупных сделок.

В отношении заключения договора поручительства установлена простая письменная форма (ст. 362 ГК РФ). Наиболее предпочтительно заключение договора путем составления одного документа, подписанного сторонами. Иногда поручительство оформляется договором, заключенным путем обмена документами (ст. 434 ГК). О соблюдении письменной формы свидетельствует также отметка о принятии поручительства, сделанная кредитором на документе, составленном должником и поручителем[6].

Согласно ст. 363 ГК РФ, по общему правилу поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, т.е. кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью (ст. 323 ГК).

Договором поручительства может быть предусмотрено, что поручитель отвечает перед кредитором не солидарно с должником, а субсидиарно. В этом случае до предъявления требования к поручителю кредитор должен предъявить требование к должнику. Если должник отказался удовлетворить требования кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено поручителю (п. 1 ст. 399 ГК).

Исполнение обязательства поручителем влечет следующие правовые последствия (ст. 365 ГК РФ):

а) к поручителю переходят права кредитора в том объеме, в котором он удовлетворил требование кредитора (он становится кредитором);

б) поручитель получает права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю (он становится залогодержателем);

в) у поручителя возникает право требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника.

Размер процентов должен определяться по правилам, установленным ст. 395 ГК (исходя из учетной ставки банковского процента). Проценты должны уплачиваться за период начиная со дня исполнения обязательства поручителем и до исполнения обязательства должником в адрес поручителя;

г) у кредитора возникает обязанность вручить поручителю документы, удостоверяющие требование к должнику, и передать права, обеспечивающие это требование. Права залогодержателя переходят от кредитора к поручителю в силу закона, а иные права, обеспечивающие обязательство должника (например, право удержания), должны быть переданы кредитором поручителю, исполнившему обязательство.

Банковская гарантия. Банковская гарантия является разновидностью независимой гарантии. Она характеризуется следующими чертами[7]:

- самостоятельностью, независимостью от обеспечиваемого ею обязательства, даже если в гарантии содержится ссылка на это обязательство (ст. 370 ГК). Своим появлением на свет банковская гарантия в каждом конкретном случае обязана основному обязательству, ибо невозможно обеспечивать обязательство, которого нет. Независимость обязательства гаранта, очевидно, проявляется в том, что, рассматривая требование бенефициара, гарант не может выдвигать возражения, основанные на отношениях бенефициара и принципала;

- безотзывностью: гарант вправе отозвать гарантию только в том случае, если в ней предусмотрена такая возможность (ст. 371 ГК);

- непередаваемостью прав: бенефициар может уступить третьему лицу принадлежащее ему по банковской гарантии право требования к гаранту лишь в том случае, если такая возможность предусмотрена в самой гарантии (ст. 372 ГК);

- возмездностью: за выдачу гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение (ст. 370 ГК);

- высокой степенью формализованности отношений, которая проявляется, например, в том, что даже если у бенефициара есть основания требовать от гаранта исполнения обязательства, предусмотренного гарантией, но документы, приложенные к соответствующему требованию бенефициара, не соответствуют условиям гарантии, то гарант отказывает в удовлетворении такого требования (п. 1 ст. 376 ГК).

Субъектный состав банковской гарантии:

1) гарант - им может быть только банк, иное кредитное учреждение или страховая организация. Если в обеспечение какого-либо обязательства выдается " банковская гарантия" каким-то другим субъектом (коммерческим или некоммерческим юридическим лицом, органом государственной власти или местного самоуправления и т.п.), то такая гарантия недействительна (ничтожна), поскольку правоспособность этих субъектов не включает возможность выдачи банковской гарантии;

2) принципал - лицо, которое в каком-либо обязательстве (кредитном, из договора купли-продажи, аренды, подряда и т.п.) выступает в качестве должника. Банковская гарантия дается по просьбе принципала (ст. 168 ГК);

3) бенефициар - кредитор принципала по обеспечиваемому банковской гарантией обязательству.

Принципалами и бенефициарами могут быть любые субъекты гражданского права.

Должник по какому-либо обязательству (принципал) обращается к банку, иному кредитному учреждению или страховой организации (гаранту) с просьбой дать обязательство при наличии определенных условий уплатить кредитору данного должника (бенефициару) денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования об ее уплате.

При наличии указанных в банковской гарантии условий бенефициар вправе потребовать от гаранта уплаты денежной суммы, на которую выдана гарантия, или ее части. Требование должно быть заявлено в письменной Уплата бенефициару денежной суммы, на которую выдана гарантия, представляет собой исполнение гарантом своего обязательства. Обязательство гаранта перед бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую данная гарантия выдана. Гарант не несет обязанности возмещать убытки, уплачивать неустойку и совершать прочие выплаты сверх указанной суммы.

Задаток. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств представляет собой денежную сумму, которая выдается одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с неё по договору платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения (ст. 380 ГК РФ). Задаток выполняет 3 функции: платежную, доказательственную, обеспечительную.

Соглашение о задатке всегда совершается в письменной форме, однако несоблюдение её не влечет недействительности соглашения. В этом случае сумма считается уплаченной в качестве аванса. Если в соглашении между сторонами передаваемая сумма оговорена специально в качестве задатка, то она такой и является, а если в соглашении не указано, что передаваемая сумма рассматривается в качестве аванса (ч. 3 ст. 380 ГК РФ).

Задаток необходимо отличать от аванса. Аванс - это тоже денежная сумма, которая выполняет платежную и доказательственную функцию, но не выполняет обеспечительную функцию. В случае неисполнения обязательства, обеспеченного задатком, законодатель предусмотривает следующие последствия. Если за неисполнения договора ответственна сторона, которая дала задаток, последний ей не возвращается. Он остается у другой стороны. Если за неисполнения договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана возвратить стороне, давшей задаток в двойном размере. Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если в договоре не предусмотрено иное (ст. 381 ГК РФ).

Прекращение хозяйственных обязательств. Общие положения об основаниях прекращения гражданско-правовых обязательств предусмотрены в ст. 407-419 ГК РФ.

Под прекращением хозяйственных обязательств понимается прекращение прав и обязанностей участников хозяйственных обязательственных правоотношений.

Основания прекращения обязательств можно разделить на две группы: а) обязательства, прекращаемые по воле участков; б) независимо от должника и кредитора.

К общим способам прекращения хозяйственных обязательств относятся.

1) Исполнение (ст. 408 ГК РФ). Исполнение обязательства прекращает правовую связь только при условии, что оно является надлежащим. Ненадлежащее исполнение не только не прекращает обязательство, но и порождает дополнительные обязанности, например, возместить ущерб, убытки..

Факт принятия исполнения должен быть удостоверен в письменной форме, то есть кредитор обязан написать расписку об исполнении по требованию должника, исполнившего обязательство. При наличии у кредитора долгового документа, например, расписки, в случае надлежащего исполнения обязательств, он обязан возвратить ее должнику. Если возвратить невозможно, кредитор обязан выдать документ с указанием факта невозможности выдать документ.

2) Отступное. В соответствии с ч. 1 ст. 409 ГК РФ по соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением взамен исполнения отступного в виде денежной суммы, имущества, выполнения другой работы или оказания иной услуги и т.д.

3) Зачет требований. В соответствии со ст. 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования срок которого наступил либо срок которого не указан, либо определен моментом востребования.

4) Новация (ст 414 ГК ГК РФ). Под новацией понимается соглашение сторон о заменеодного обязательства другим между теми же лицами, но предусматривающим иной предмет или способ исполнения.

5 ) Прощение долга (ст. 415 ГК РФ). Это безвозмездное освобождение кредитором должника от исполнения его обязанностей. Прощение долга не допускается если это нарушает интересы третьих лиц

6) Прекращение обязательства вследствие совпадения должника и кредитора в одном лице, например, при реорганизации или наследовании (ст. 415 ГК РФ).

7) Прекращение обязательства невозможностью его исполнения (ст. 416 ГК РФ). Невозможность должна быть вызвана обстоятельствами, за которые ни одна из сторон не отвечает. Если невозможность исполнения вызвана виновными действиями (умышленными или неосторожными) кредитора, кредитор не вправе требовать возвращения исполненного им по обязательству.

8) Прекращение обязательств на основании акта государственного органа (ст. 417 ГК РФ). Если впоследствии акт будет признан недействительным, обязательство восстанавливается, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа обязательства, а также если исполнение его не утратило интерес для кредитора. В соответствии с ч.1 ст. 417 ГК РФ сторона, которая понесла убытки вследствие издания такого акта, который делает невозможным исполнение обязательства, причем как полностью или частично, вправе потребовать их возмещения.

9) Обязательство прекращается смертью гражданина – должника (ст. 418 ГК РФ). Оно имеет место, если исполнение не может быть прекращено без личного участия должника, либо иным образом связанно с ним. Обязательства прекращается смертью кредитора, если исполнение предназначалось лично кредитору.

10) Обязательство прекращается в связи с ликвидацией юридического лица (ст. 419 ГК РФ), за исключением случаев, когда исполнение обязательства не возлагается на другое лицо.

К видам обязательств относятся:

1) договорные (по договорам купли-продажи, аренды, подряда, доверительного управления имуществом, страхования, комиссии, агентирования, коммерческой концессии и пр.);

2) обязательства, возникающие из односторонних действий, например, в случае публичного обещание награды, публичного конкурса). Так, согласно ст. 1055 ГК РФ, лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды (о выплате награды) тому, кто совершит указанное в объявлении правомерное действие в указанный в нем срок, обязано выплатить обещанную награду любому, кто совершил соответствующее действие, в частности отыскал утраченную вещь или сообщил лицу, объявившему о награде, необходимые сведения. Согласно ст. 1057 ГК РФ, лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды (о выплате награды) за лучшее выполнение работы или достижение иных результатов (публичный конкурс), должно выплатить (выдать) обусловленную награду тому, кто в соответствии с условиями проведения конкурса признан его победителем;

3) вследствие причинения вреда. Согласно ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда (например, в случае ответственности юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником (ст. 1068 ГК РФ)). Или: согласно ст. 1079 ГК РФ, юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда. Например, согласно ст. 1095 ГК РФ, вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет. Данное правило применяется лишь в случаях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги) в потребительских целях, а не для использования в предпринимательской деятельности.

4) неосновательное обогащение. В соответствии со ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса, а именно не подлежит возврату:

1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;

2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности;

3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;

4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.031 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал